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臺灣新北地方法院 107 年簡字第 48 號判決

臺灣新北地方法院行政訴訟判決 107年度簡字第48號

107年5月10日辯論終結原 告 東森得易購股份有限公司代 表 人 廖尚文訴訟代理人 蕭棋云律師

陳立怡律師林沛彤律師被 告 新北市政府代 表 人 朱立倫(市長)訴訟代理人 王永震

廖禾茜譚長安上列當事人間因醫療法事件,原告不服衛生福利部107 年3 月6日衛部法字第1060036445號訴願決定,提起行政訴訟,本院判決如下:

主 文原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

壹、程序事項:本件原告係不服行政機關所為新臺幣(下同)40萬元以下罰鍰處分涉訟(本件裁處罰鍰金額為5 萬元),依行政訴訟法第229 條第2 項第2 款規定,應適用同法第2 編第2 章規定之簡易訴訟程序。

貳、實體部分:

一、事實概要:緣高雄市政府衛生局查獲非醫療機構之訴外人翎頤國際股份有限公司(下稱翎頤公司)委託同非醫療機構之原告,於民國(下同)106 年7 月15日22時34分至42分、7 月16日15時至15時20分,在原告所屬有線電視頻道(東森購物3 臺)刊播「凡爾賽光皮秒瞬效無瑕拉皮專案」醫療廣告(下或稱系爭醫療廣告),內容述及「……凡爾賽專業醫美……保證專科醫師操作……買:2 次光皮秒雷射……再送:300 條音波拉皮……」等涉及暗示或影射醫療業務詞句,該局認翎頤公司已違反醫療法第84條規定,爰依同法第104 條之規定,以

106 年9 月29日高市衛醫字第10637306700 號行政裁處書予以予裁處罰鍰10萬元,並將上開情事函知被告所屬衛生局,經被告審認原告與翎頤公司係故意共同實施違反行政法上義務之行為(違反醫療法第84條),爰依醫療法第104 條及行政罰法第14條第1 項、第18條第1 項等規定,以106 年12月

8 日新北府衛醫字第1062411603號裁處書(下稱原處分),處原告5 萬元罰鍰。原告不服,提起訴願遭決定駁回,遂向本院提起行政訴訟。

二、本件原告主張:

(一)具「媒介」性質之傳播媒體,與作為「內容提供者」之廠商,性質、責任本即迥然,被告即原處分機關曲解醫療法第84條之規範行為主體,混淆傳播媒介與廣告事業主為一體,實有違憲法上「廣電自由」保障傳播媒體精神,且原告並非醫療法第84條之規範主體,原處分認事用法殊有違誤:

1、按「言論自由為民主憲政之基礎。廣播電視係人民表達思想與言論之重要媒體,可藉以反映公意強化民主,啟迪新知,促進文化、道德、經濟等各方面之發展,其以廣播及電視方式表達言論之自由,為憲法第十一條所保障之範圍。」,釋字第364 號解釋理由書可資參照。

2、次按「廣告兼具意見表達之性質,屬於憲法第十一條所保障之言論範疇。」、「言論自由在於保障資訊之自由流通,使人民有取得充分資訊及自我實現之機會。化粧品廣告係利用傳播方法,宣傳化粧品效能,以達招徠銷售為目的,具商業上意見表達之性質。商業言論所提供之訊息,內容非虛偽不實或不致產生誤導作用,以合法交易為目的而有助於消費大眾作出經濟上之合理抉擇者,應受憲法第十一條言論自由之保障。」,釋字第744 號解釋文及其解釋理由書可資參照。

3、復按【(四)本件被告雖引衛生署100 年11月25日衛署醫字第1000081933號函釋:『所詢團購網站平臺提供醫療機構以團購網名義公開販售療程及諮詢券等團購優惠訊息,其刊登之療程雖未見優惠及誇大用詞,然依一般社會通念,團購即應有較一般價格便宜或特惠等涵義,應已違反前開公告(按:指衛生署94年3 月17日衛署醫字第0940203047號函『公告醫療法第61條第1 項規定所稱以不正當方法招攬病人之行為態樣及其罰則』)第1 點第1 款『公開宣稱就醫即贈送各種形式之禮品、折扣、彩券、健康禮券、醫療服務,或於醫療機構慶祝活動贈送免費兌換券等情形。』之情形。」、「另於網際網路刊登醫療廣告,應符合本署99年2 月4 日衛署醫字第0990260337號公告之『醫療機構網際網路資訊管理辦法』規定,至團購網刊登診所機構名稱、診療項目、醫美課程及療程金額等,已違反醫療法第84條規定」,而認為原告以「網路團購方式」行銷「醫療機構相關療程」行為屬實,已違反醫療法第84條規定,而依同法裁處12萬元罰鍰。惟如前所述,醫療法第84條規定僅在規定為醫療廣告之主體,而非醫療廣告之內容及方式,原告既僅係受託刊登本件8 則醫療廣告以營取廣告收益,而非招徠不特定人至其營業處所消費,自非醫療法第84條之規範對象,至於原告受託刊登之醫療廣告內容或方式是否合乎醫療法之相關規定而應予裁罰,乃屬另一問題。而依如附表所示之醫療廣告,其內容形式上不僅未能符合醫療法第85條第1 項規定,且確實有以散播優惠訊息之方式以招徠不特定人前往醫美診所醫療,而有違反醫療法第86條第1 項第7 款「以其他不正當方式為宣傳」之情形(由於本法已就醫療廣告設立專章規範,是醫療法第61條第1 項規定:「醫療機構,不得以中央主管機關公告禁止之不正當方法,招攬病人」,其所稱「不正當方法」,解釋上應不包括醫療廣告。相同見解可參見本法立法當時,時任衛生署長施純仁於立法院之答詢紀錄。http ://li

s .ly .gov .tw/ttscgi/lgimg?@0000000;0002;0008),是原告受託刊登上開違反醫療法相關規定之廣告,尚非不得依相關規定予以裁罰,並視具體情形審酌有無行政罰法第14條第2 項或第3 項規定之適用。從而,前開衛生署

100 年11月25日衛署醫字第1000081933號函釋所指「團購網刊登診所機構名稱、診療項目、醫美課程及療程金額等,已違反醫療法第84條規定」部分,本院認與醫療法規範意旨不符,爰不予適用。五、綜上所述,原處分適用醫療法第84條規定裁罰原告,於法尚有違誤,訴願決定未予糾正,亦有未合。原告固非執上開理由訴請撤銷,惟原處分確有違法之處,仍應由本院撤銷,由被告另為適法之處分。本件判決基礎已臻明確,兩造其餘之攻擊防禦方法及訴訟資料經本院斟酌後,核與判決不生影響,無一一論述之必要,併予敘明。】,臺灣臺北地方法院101 年度簡字第

8 號行政訴訟判決可資參照。

4、另按【(一)、原告是否為醫療法第84條之規範對象:原告主張其受亞洲公司委託刊登系爭廣告,非醫療法第84條之規範對象,則本件首應探究醫療法第84條之規範對象是否包含「接受刊播之傳播媒體」,次則審究原告是否為單純接受刊播之傳播媒體。查:1.參諸醫療法第2 條、第9條分別就「醫療機構」、「醫療廣告」予以定義,「醫療機構」係指「供醫師執行醫療業務之機構」,包含醫療法第3 條之公立醫療機構(即由政府機關、公營事業機構或公立學校所設立之醫療機構)及第4 條之私立醫療機構(即由醫師設立之醫療機構);「醫療廣告」則指「利用傳播媒體或其他方法,宣傳醫療業務,以達招徠患者醫療為目的之行為」。是以,無論醫療機構或非醫療機構為醫療廣告,必係利用傳播媒體或其他方法為之,此由醫療法第85條第2 項前段規定「利用廣播、電視之醫療廣告,在前項內容範圍內,得以口語化方式為之」,更可見廣播、電視媒體等傳播媒體僅係醫療機構或非醫療機構利用以刊播、製作醫療廣告之媒介。若要求傳播媒體於刊播前,必須就所有委託刊播廣告者之身分及廣告內容進行事前審查,無異係要求不具各項領域專業之傳播媒體必須熟稔所有行政管制規範,扮演媒體警察之角色,不僅有礙傳播資訊之傳布,更嚴重箝制其他委託刊播者之言論自由,故應認醫療法第84條管制之對象不包含傳播媒體在內。被告雖辯稱本院及臺北高等行政法院數件判決均認為傳播媒體亦屬該條之規範主體云云,惟憲法第80條明定法官依據法律獨立審判,被告援引之上開實務見解既非判例,不具有實質上拘束力,本院自不受上開見解之拘朿,仍得本於個人確信,表示不同見解。2.本件森森公司與亞洲公司於104 年5月20日簽立供應商合作契約書,約定亞洲公司提供商品或服務,委託森森公司於電視及其他媒體或通路代為行銷,有森森公司供應商合作契約書1 份為憑。而觀諸該合作契約書第1 條之雙方合作主旨,載明森森公司與亞洲公司同意由亞洲公司負責商品、服務及相關宣傳素材之提供與授權,森森公司負責製作相關之節目及廣告,第12條第3 項並約定:「乙方(即森森公司)或與其簽約之系統臺播送或刊登『標的商品』廣告,因該廣告內容宣稱療效、誇張、廣告不實或與主管機關核定內容不符而違反法令(包括但不限於消費者保護法、公平交易法、化妝品衛生管理條例、食品衛生管理法等)之規定,概由甲方(即亞洲公司)自負法律責任,如致乙方或與其簽約之系統臺直接或間接受主管機關處分、罰鍰者,乙方得逕自應付甲方款項中扣抵…」,足見森森公司依其與亞洲公司之私法上契約,亦不負審查亞洲公司委託製作商品廣告之合法性義務,堪認與森森公司合併而存續之原告係單純接受刊播之傳播媒體,依上開說明,原告自非醫療法第84條之規範對象,至臻明灼。3.基上,原告為單純接受亞洲公司刊播之傳播媒體,並非醫療法第84條之規範對象,就系爭廣告而言,僅利用傳播媒體為醫療廣告之亞洲公司應受醫療法第84條之規範。】,臺灣臺北地方法院106 年度簡字第111 號行政訴訟判決可資參照。

5、又按「按違規醫療廣告應以實際刊播者為處分對象,受委刊之媒體、受僱人、受託人等均不宜認定為違規醫療廣告之行為人。本案應參酌一切事證後,本於職權認定之。」,行政院衛生署84年10月11日衛署醫字第84054044號函可資參照。

6、經查,依前揭釋字第364 號解釋理由書意旨,廣電自由係指承載資訊之管道有自由流通不受防阻之狀態,為憲法第11條言論(表見)自由之一部,復為一種機構性、制度性保障之權利;屬於傳播媒介的持有人,包括法人及廣義新聞從業之自然人,基於作為電視頻道業者之地位,亦享有廣電自由中之「刊播自由」,即發行刊物或經營電視的自由、有免於事前檢查的自由、免受政府、媒介所有人及外界干預之自由。媒體基於「媒介」之本質,具傳播能力廣泛之特性,為確保其能提供多元資訊、促進資訊充分流通、滿足人民知的權利、維持民主多元社會正常發展,立法者不得率爾以事前限制方式侵犯,應採取最大限度包容,以避免產生寒蟬效應,阻礙資訊傳遞造成資訊壟斷。然事涉重大公益而有必要性者,在透過合憲審查下,立法者得透過立法特別規範,如公平交易法第21條第4 項以及消費者保護法第23條,係專門針對「廣告媒體業」、「刊登或報導廣告之媒體經營者」而為特別處罰規範。依此,足證立法者關於媒體業者與其他一般事業,基於傳播媒體之特性,係異其主體而為特別規範。

7、次查,依前揭釋字第744 號解釋文及其解釋理由書意旨,宣示商業言論所提供之訊息,有助於消費者做出適當的經濟抉擇,此利益較之其他言論(如政治性言論)直接且實際,且私人自由抉擇係自由市場經濟所不可或缺,商業性言論受憲法言論自由之保障,與其他領域之言論應無二致,同受憲法第11條言論自由之保障。是以機關適用法律應注意探求憲法之目的,不得恣意擴張法律之界線,侵害傳播媒體之言論自由,動輒容忍行政機關、司法機關以行政罰或刑罰手段予以裁罰。

8、復查,探求醫療法之規範體系,本件裁罰係以醫療法第84條:「非醫療機構,不得為醫療廣告。」為裁罰基礎,惟細繹醫療法第9 條之規定「本法所稱醫療廣告,係指利用傳播媒體或其他方法,宣傳醫療業務,以達招徠患者醫療為目的之行為。」、醫療法第85條之規定「利用廣播、電視之醫療廣告,在前項內容範圍內,得以口語化方式為之。但應先經所在地直轄市或縣(市)主管機關核准。」,足見醫療廣告必係利用傳播媒體或其他方法為之,傳播媒體僅為醫療廣告之媒介之一,無論醫療機構或非醫療機構,傳播媒體乃作為其資訊傳遞之工具,而非資訊傳遞之主體,則醫療法第84條規範之醫療廣告行為主體,自無包含作為資訊傳遞工具之傳播媒體,前揭見解同為上開臺灣臺北地方法院101 年度簡字第8 號、106 年度簡字第111 號行政訴訟判決所採納,是屬有據,至為灼然。

9、再查,被告混淆行為主體與廣告媒介之角色,恣意擴張醫療法法律之適用,不顧法規之體系性規範,捨合憲性解釋,強加法律所無之責任於傳播媒體,嚴重阻礙傳播媒體於經濟活動上之權能,箝制資訊流動之言論自由,醫療法固有其規範目的與公益性,然亦不容無所分際侵害傳播媒體之社會角色與權利,被告不究明醫療法第84條之適用主體及規範目的,逕對原告為裁處,顯有違誤。

10、況查,依上開行政院衛生署84年10月11日衛署醫字第84054044號函意旨,違規醫療廣告應以實際刊播者為處分對象,受委刊之媒體、受僱人、受託人等均不宜認定為違規醫療廣告之行為人,確已明顯排除受委刊之媒體、受僱人、受託人為醫療廣告之行為人,益徵被告所為之裁罰性行政處分,實屬不當,殆無疑義。

11、又查,被告之中央上級主管機關衛生福利部亦知醫療法84條之規範主體確有區分,故早於105 年年底表示準備提出醫療法修正案,將購物頻道業者納入裁罰範圍。時至今日醫療法仍未對此做出修正,足見傳播業者實尚未納入醫療法規範醫療廣告之裁處對象,被告所為之裁罰顯無法源依據。再者,於釋字第744 號作成後,被告之裁罰正當性更存疑慮,蓋其若將購物頻道列為「共犯」,豈非變相加諸電視頻道業者事前審查義務?導致傳播媒體必須熟稔所有行政管制規範,扮演媒體警察之角色,大開憲法商業性言論自由保障之倒車,顯與當代言論自由、商業性言論保障有違。

12、職是,具「媒介」性質之傳播媒體,與作為「內容提供者」之廠商,性質、責任迥然,被告即原處分機關曲解醫療法第84條之規範行為主體,混淆傳播媒介與廣告事業主為一體,實有違憲法上「廣電自由」保障傳播媒體精神,況原告並非醫療法第84條之規範主體,此亦為被告之中央上級主管機關衛生福利部所肯認,被告所為之行政處分,認事用法確有違誤 ,彰彰甚明。

(二)被告所認定之醫療法第84條規範方式,實踐上亦顯違醫療法之論理解釋,與行政法上禁止恣意原則有違:

1、按「『禁止恣意原則』為平等原則延伸之次原則,指行政機關於相同之事情應為相同處理,不同之事情應為不同之處理,為行政決定時,對當事人有利或不利之事證,除有充分、適當的理由外,應一律注意;又適用其他有關法令之規定,自須符合法律事實與法令構成要件該當之法令適用基本方法要求,始有客觀法令適用之可言,否則即難謂無違反行政法上禁止恣意原則之虞」,最高行政法院89年度判字第935 號判決之意旨可資參照。

2、次按法律解釋中之論理解釋,係指法律解釋不拘泥文字表現之形式,而是斟酌社會生活目的及探討立法目的所作之解釋。其主要方法在依據法律條文在法律體系上之地位,闡明其規範意旨,俾使法條與法條相互間、法條內各項、款間相互補充其意義,組成一完整、順暢、無衝突之規定。其範圍有擴張解釋及限縮解釋二者,限縮解釋是指法律條文過於廣泛,非將之限縮不足以說明立法者真意時,即應將之縮小範圍。

3、經查,醫療法第84條第1 項規定:「非醫療機構,不得為醫療廣告」,就文義而論,由於其行為主體涵義過廣,若無限制,裁罰恐將失之過寬。舉例而言,如報章雜誌社擔任傳播媒體之媒介角色,若逕依醫療法第84條之文義觀之,縱醫療機構委託報章雜誌社刊登醫療廣告,甚或該雜誌社為醫療機構所有亦無法免於「非醫療機構不得為醫療廣告」之規範,仍為觸法,蓋報章雜誌社究非醫療機構;又或從事醫療業務之自然人亦不得為廣告,蓋因自然人並不該當於「機構」。以上,若皆違反醫療法第84條,顯非立法者本意;況對於裁罰或課予人民義務、限制人民權利的法律規定,基於例外從嚴原則,應從狹義解釋。故行政機關為行政處分時自應探求事務之本質,按具體情形為適當之處理,不等者若等同視之亦為違法之行政行為,基於符合社會生活實際狀況,必須就醫療法第84條主體「非醫療機構」之範圍予以目的性限縮,主體應限縮為「不得從事醫療行為,而欲為醫療行為之主體」,並限縮規範行為為「不具醫療機構身分之主體為自己之計算而利用傳播媒體或其他方法,以達招徠患者醫療之目的」,自不包含作為廣告方式之傳播媒體,方為適法。

4、末查,若將不提供實際內容之媒體,與實際提供言論內容之當事人同為言論內容負責,不啻逼迫媒體進行事前審查之義務,業如前述。而電視媒體,至少就原告(購物臺)之情形,每天須接受多家廠商託播商品並提供服務,若需對廠商逐項為內容審查,不僅於法無據,恐將造成傳播媒體自我設限之弊,亦與前揭釋字第364 號解釋理由書中體現「資訊充分流通、滿足人民知的權利、維持民主多元社會正常發展之目的」相悖,遑論其他每日刊登各類廣告之平面報章雜誌、網路平臺。被告擅將醫療法第84條規範主體擴張之結果,不僅適用悖於常理,違反法規規範體系、目的,違背憲法之意旨,亦不符實踐上之論理。

5、職是,被告所認定之醫療法第84條規範方式,實踐上亦顯違醫療法之論理解釋,與行政法上禁止恣意原則有悖,被告即原處分機關所為之行政處分確有違誤,並違反行政法上禁止恣意原則。

(三)退萬步言,縱認原告為醫療法第84條之規範主體(此為假設語氣,惟原告否認之),原告與翎頤公司間,所簽立之商品寄售契約書第12條第3 項免責條款,即係原告殊無故意之佐證,原告顯非行政罰法第14條第1 項之共同行為人:

1、按「行政罰法第14條第1 項所稱『故意共同實施』,係指違反行政法上義務構成要件之事實或結果係由2 以上行為人故意共同完成者而言,故主觀上以行為人出於故意為必要,即主觀上有互相利用他方行為作為己用之意;客觀上須有共同實施之行為,即義務主體與義務主體以外之第三人外部之共同完成違反行政法上義務行為(本部97年4 月

9 日法律字第0970004843號函參照)」,法務部法律字笫00000000000號函釋可資參照。

2、次按「(二)、原告是否為行政罰法第14條第1 項之共同行為人:按故意共同實施違反行政法上義務之行為者,依其行為情節之輕重,分別處罰之;前項情形,因身分或其他特定關係成立之違反行政法上義務行為,其無此身分或特定關係者,仍處罰之,行政罰法第14條第1 、2 項分別定有明文。是行政機關依行政罰法第14條第1 項規定,對共同違反行政法上義務之行為人為裁罰,自應以行為人主觀上均具有故意為前提。本件依森森公司與亞洲公司簽立之供應商合作契約書第12條第3 項約定,森森公司並無審查系爭廣告內容合法性之義務,業如前述,森森公司復無審查系爭廣告是否合法之專業能力,要難認與森森公司合併而存續之原告主觀上有何違反醫療法第84條之故意,揆諸上開說明,原告自未與亞洲公司故意共同實施違反行政法上義務之行為。又原告於105 年6 月1 日,在其所屬東森購物1 臺有線電視頻道播放與系爭廣告內容完全相同之廣告,經被告於105 年11月11日以北市衛醫護字第00000000000 號裁處書對原告裁處罰鍰乙節,固有本院106 年度簡字第112 號判決1 份在卷為憑,惟本件原告刊登系爭廣告之時間為105 年7 月8 日,係在被告就原告所為105 年

6 月1 日刊登廣告之事實裁罰前,亦難認原告刊登本件系爭廣告時,主觀上已明知其違反行政法上之義務而具有故意,被告自不得依前開行政罰法第14條第1 項規定對原告裁罰。」,臺灣臺北地方法院106 年度簡字第111 號行政訴訟判決可資參照。

3、經查,原告作為全臺規模首屈一指之電視購物頻道,營業模式為現場直播全年無休,24小時全天候接受消費者訂單,所經手之合作廠商及上檔之商品一天以數百計,自無可能也無義務對合作廠商所提出之商品適法性逐一審查,僅能於不違反廣播電視法等廣電三法下,盡量為原告能力所及之審查,合先敘明。

4、次查,原告未免掛一漏萬,也為確實釐清責任歸屬,故於與翎頤公司所簽訂之商品寄售契約書中,明確記載雙方間之權利義務,其中第12條第3 項記載「乙方(即原告)或與其簽約之系統臺播送或刊登『標的商品』廣告,因該廣告內容宣稱療效、誇大、廣告不實或與主管機關核定內容不符而違反法令…,概由甲方(即翎頤公司)自負法律責任,如致乙方或與其簽約之系統臺直接或間接受主管機關處分、罰鍰者,乙方得逕自應付甲方款項中扣抵,如有不足,甲方應於乙方通知後三日內繳付該罰鍰金額。…」。可知原告並不介入翎頤公司之商品、服務及相關宣傳素材,僅就電視行銷部分負責播送,此為責任歸屬(免責)條款,目的在於確立雙方應負責任,從而釐清若違約事由發生時之責任歸屬,此類條款在各式民事契約關係內,俯拾即是。且依上開臺灣臺北地方法院106 年度簡字第111 號行政訴訟判決意旨,原告並無審查系爭廣告內容合法性之義務,要難認原告主觀上有何違反醫療法第84條之故意。

5、復查,同依上開臺灣臺北地方法院106 年度簡字第111 號行政訴訟判決意旨,本件原告刊登系爭廣告之時間為106年7 月15日,係在被告就原告刊登廣告之事實裁罰前(10

6 年12月8 日),亦難認原告刊登本件系爭廣告時,主觀上已明知其違反行政法上之義務而具有故意,被告自不得依前開行政罰法第14條第1 項規定對原告裁罰,是為顯然。

6、職是,依上開法務部法律字笫00000000000 號函釋及臺灣臺北地方法院106 年度簡字第111 號行政訴訟判決意旨,縱認原告為醫療法第84條之規範主體(此為假設語氣,惟原告否認之),原告與翎頤公司間,所簽立之商品寄售契約書第12條第3 項免責條款,即係原告殊無任何故意之佐證,原告顯非行政罰法第14條第1 項之共同行為人,彰彰甚明。

(四)綜上所述,被告即原處分機關所裁罰之理由、適用之標準,難謂合於醫療法之體系與規範目的,亦已違反行政法上禁止恣意原則,並與憲法之意旨相悖,亦與司法實務上之認定扞格。

(五)原告並聲明:

1、訴願決定及原處分,均撤銷。

2、訴訟費用由被告負擔。

三、被告則答辯:

(一)原告就翎頤公司係屬非醫療機構,且其所委託刊播之廣告內容要屬醫療廣告乙節應屬知悉,竟仍與翎頤公司居於共同合作關係之地位,由翎頤公司提供廣告內容之素材,再由原告負責製播系爭醫療廣告以行銷,共同招徠不特定人前來購買系爭醫療廣告標售之療程,最終藉此共同獲取系爭廣告之銷售利益。是以,原告與翎頤公司顯係故意共同實施違反行政法上義務為醫療廣告行為至明,被告依醫療法第84條之規定及同法第104 條規定,以原處分裁處原告

5 萬元,於法有據,合先敘明:

1、原告對於翎頤公司係屬非醫療機構,且其所委託刊播之廣告內容亦屬醫療廣告乙節已有所知悉:

⑴按醫療法第2 條之規定:「本法所稱醫療機構,係指供醫

師執行醫療業務之機構。」,經查翎頤公司旗下並未經營醫療事業相關項目,且於106 年9 月29日業經高雄市政府衛生局裁罰在案,又醫療機構者多有特定名稱用語,如:醫院、診所等,翎頤公司係「股份有限公司」,按一般社會通常觀念,均應知悉其與「醫院、診所」者有莫大之差別,顯係非醫療機構,此應屬公知事實毋待舉證。

⑵次按衛生福利部106 年7 月25日衛部醫字第1061665774號

書函暨所附系爭醫療廣告之擷取圖片及臺北市政府衛生局

106 年8 月30日北市衛醫字第10637046401 號函暨所附系爭醫療廣告之擷取圖片,查其內容載有「…凡爾賽專業醫美保證專科醫師操作…」、「…買:2 次光皮秒雷射再送:300 條音波拉皮…」、「醫美首席…」等之詞句,既已明示該廣告所標售之療程係「專業醫美」且「保證專科醫師操作」,可知系爭廣告內容自屬醫療廣告,無庸贅言。⑶末按原告與翎頤公司所簽訂之商品寄售契約,其於第一條

合作主旨載有:「甲乙雙方同意,由甲方(即翎頤公司)負責商品、服務及相關宣傳素材…之提供與授權,乙方(即原告)負責製作相關之節目即(或)廣告...」等雙方權利義務,可知系爭醫療廣告雖係翎頤公司提供主要素材,然仍係由原告負責就該素材進行節目製播,再將製播完成之影像於電視臺上播送以行銷,亦即前揭擷圖之內容乃由原告所製作,是以原告自已知悉系爭廣告內容乃係涉及醫療行為之醫療廣告,殊難想像原告對此毫無所悉。

⑷綜上,既系爭醫療廣告係由原告所製作,其就本件廣告屬

醫療廣告,且委託刊播之業者係非醫療機構(翎頤公司)乙節,自屬知悉。

2、原告對於協助非醫療機構刊播醫療廣告將違反醫療法第84條乙節亦已知悉:

⑴查,原告早於105 年7 月22日、105 年11月11日、105 年

11月16日及105 年11月18日分別經臺北市政府衛生局以北市衛醫護字第10538087201 號裁處書、北市衛醫護字第00000000000 號裁處書、北市衛醫護字第10542392101 號裁處書及北市衛醫護字第10539049101 號裁處書以原告違反醫療法第84條而裁罰在案,此分別有臺灣臺北地方法院10

5 年度簡字第394 號行政訴訟判決、臺灣臺北地方法院10

6 年度簡字第112 號行政訴訟判決、臺灣臺北地方法院10

6 年度簡字第113 號行政訴訟判決、臺灣臺北地方法院10

6 年度簡字第111 號行政訴訟判決可資參照。⑵就上述判例,原告違法行為早於105 年7 月22日即明知其

協助非醫療機構製播醫療廣告之行為將涉違反醫療法第84條之規定,惟原告仍持續違犯該規定,甚至虛言於106 年

7 月15日製作宣播本件系爭廣告時主觀上並不知悉其行為將違反行政法上義務,原告所言顯係虛妄。

3、原告不得執其與翎頤公司間約定之免責條款,作為免受醫療法第84條規範之依據,且不可逕謂原告即因此不具有故意:

⑴按私法契約具有債之相對性,亦即契約所生之權利義務,

僅在契約當事人間有其效力,系爭債之關係僅發生於特定當事人之間,不得執此向第三人主張其權利,或因此而免責。

⑵次按「廣播、電視節目內容,不得有下列情形之一:一、

違反法律強制或禁止規定。…。」及「廣播電視事業播送依法應經目的事業主管機關核准之廣告內容時,應先取得目的事業主管機關核准之證明文件,始得播送。」,廣播電視法第21條第1 款及第34條定有明文。

⑶末按醫療法第85條第2 項之規定:「利用廣播、電視之醫

療廣告,在前項內容範圍內,得以口語化方式為之。但應先經所在地直轄市或縣(市)主管機關核准。」。

⑷依上揭規定,原告受託播送醫療廣告時,本應取得所在地

主管機關之核准文件始得為之,是原告本即具有針對其所欲刊播之廣告內容為審查之義務自不待言,原告稱僅能盡量於不違反廣播電視法等廣電三法下,為其力所能及之審查云云,似有誤會,委非可採。

⑸況查,依據原告與翎頤公司間簽訂之商品寄售契約書所載

有之免責條款:「…因該廣告內容宣稱療效、誇大、廣告不實或與主管機關核定內容不符而違反法令... 概由甲方(即翎頤公司)自負法律責任,如致乙方(即原告)或與其簽約之系統臺直接或間接受主管機關處分、罰鍰者,乙方得逕自應負甲方款項中扣抵…」等語可知,原告仍有己方亦可能有受主管機關處分或罰鍰之認知。

⑹且縱渠等有免責條款之約定,仍應就其日後行為之具體情

形單獨觀察,以作適法之認定,非謂原告即絕對不具有主觀上之故意。蓋若肯認原告此等主張,豈非未來僅需一紙約定,即可架空醫療法第84條之規範?此與醫療法基於保障人民生命、身體及健康等立法目的顯然相悖,且亦將衝擊其他行政法規範,將嚴重影響各該行政秩序之維繫,戕害人民權益甚重。

⑺再者,原告早於105 年7 月22日即明知其協助非醫療機構

製播醫療廣告之行為將涉違反醫療法第84條之規定,惟原告仍持續違犯該規定已如前述,可見原告之主張僅係卸責無稽之詞,要無可取。

⑻綜上,原告不得執其與翎頤公司間約定之免責條款,作為

免受醫療法第84條規範之依據,蓋原告本即具有審查廣告內容適法性之義務,且不可逕謂原告即因此不具有故意。

4、原告係協助翎頤公司(非醫療機構)刊播醫療廣告,渠等居於共同合作之關係,由翎頤公司提供廣告內容之素材與產品,並由原告就該素材製作系爭廣告之影像後,對外利用電視臺進行播送以行銷,足以招徠不特定人購買系爭廣告標售之療程,再由原告與翎頤公司就系爭廣告之銷售利益進行分配,渠等實具有行為分工及事後行為分擔:

⑴原告與翎頤公司約定,由翎頤公司提供廣告內容之素材及

產品,再由原告依該產品及素材製作系爭廣告並播送以行銷,招徠不特定人購買系爭廣告標售之療程,渠等間具有行為之分工已如前述。

⑵另據原告與翎頤公司所簽訂之商品寄售契約書,雙方於附

約部分就「銷售獎勵金」及「行銷贊助費」之提撥率約定如下:「甲方(即翎頤公司)同意每月依本契約書第8 條第2 項第2 款結算之金額(含稅)固定提撥3%之銷售獎勵金予乙方(即原告)。」、「乙方將不定期舉辦行銷活動,…甲方同意該月份依本契約書第8 條第2 項第2 款結算之金額(含稅)固定提撥2%之行銷贊助費予乙方。」。⑶可知原告非但與翎頤公司具有行為分工,尚就系爭醫療廣

告之銷售利益亦有事後行為分擔,並非單純提供平臺供他人刊登廣告之媒介性質,而係居於共同合作之地位,與翎頤公司相互分工共同完成違反醫療法第84條規定之行為。

⑷原告無視醫療法之相關規定,擅自依翎頤公司提供之商品

及授權,負責製作並於所屬購物頻道刊播系爭醫療廣告,且客觀上該廣告之利益實亦歸屬於原告,渠等間實具有行為之分工及事後行為分擔。

5、綜上所述,原告對違反醫療法第84條規定之行為,具有主觀上之故意,且與翎頤公司間具有行為分工及事後行為分擔,顯係故意共同實施違反行政法上義務之共同行為人,依行政罰法第14條第1 項,自得分別處罰之:

⑴按行政罰法第14條第1 項規定:「故意共同實施違反行政法上義務之行為者,依其行為情節之輕重,分別處罰之。

」。

⑵次按「... 其所稱『故意共同實施』,係指違反行政法上

義務構成要件之事實或結果由二以上行為人故意共同完成者而言,縱使將二以上行為人之行為,分開個別獨立觀察,未必均充分滿足違反行政法上義務行為之構成要件(亦即個別行為只該當於一部分之構成要件),惟倘主觀上行為人係出於故意,即主觀上有互相利用他方行為作為己用之意,即屬當之。」,法務部105 年7 月22日法律字第10503510580 號函示可資參照。

⑶依前揭所述,原告對於翎頤公司係非醫療機構以及該公司

所委託刊播之廣告內容涉及醫療廣告乙節業屬知悉,且就渠等之行為可能涉及醫療法第84條之規定亦難謂不知情,實具有主觀上之故意,依上開行政罰法第14條第1 項之規定及法務部105 年7 月22日法律字第10503510580 號函示之意旨,自應分別處罰,被告依醫療法第84條之規定及同法第104 條規定,以原處分處原告5 萬元罰鍰,於法有據,要無違誤。(此亦為前揭臺灣臺北地方法院105 年度簡字第394 號行政訴訟判決、臺灣臺北地方法院106 年度簡字第112 號行政訴訟判決及臺灣臺北地方法院106 年度簡字第113 號行政訴訟判決所採,應屬有據。)。

(二)本件被告並非「單獨」以醫療法第84條裁處原告5 萬元之罰鍰,而係以原告與翎頤公司居於共同合作之地位,「故意共同違反系爭規範」,而依行政罰法第14條第1 項之規定併同處罰之,原告未究明本案之核心爭點,即謂被告擅自擴張醫療法第84條之規範主體,違反行政禁止恣意原則云云,顯係誤解法規之本意與旨趣,殊非可採:

1、按行政罰法第14條第1 項規定:「故意共同實施違反行政法上義務之行為者,依其行為情節之輕重,分別處罰之。」。

2、次按「…廣電業者播出內容如有違反相關法令,縱然各該法規未針對廣電業者訂有明確義務及罰則,各該法規(例如:化粧品衛生管理條例第24條第1 項規定)主管機關仍可就同一違法事實,於符合行政罰法第14條第1 項及第2項規定時,自行核處託播者及傳播事業乙節,如具體個案情節符合行政罰法前揭規定要件者,自得就該共同違法行為,分別處罰之。…。」,此有法務部105 年7 月22日法律字第10503510580 號函示可資參照。

3、再按「遑論行政罰法第14條第1 項規定... ,本屬行政罰上共通適用之原則,是關於傳播媒體是否構成醫療法第84條之違反,當無於解釋論上即予排除傳播媒體之適用,而應依每個案事實審酌該傳播媒體為醫療廣告行為之情形認定。即非醫療機構而對於廣告內容已居於決定地位或與委刊者係屬於共同合作關係,自有違反醫療法第84條規定無疑,況如傳播媒體與委刊者係基於共同合作為醫療廣告,亦屬共同實施違反行政法上義務之行為,而與該委刊者應分別處罰。是原告主張醫療法第84條規範主體,不應包括傳播媒體云云,應有誤會,並無可取。」,臺灣臺北地方法院105 年度簡字第394 號行政訴訟判決可資參照。

4、末按「…又依行政罰法第14條第1 項規定,得對其刊播之頻道(47臺)以共同違法分別處罰。…」、「…又依行政罰法第14條第1 項規定,得對其刊播之頻道東森購物臺以共同違法分別處罰。…」,衛生福利部106 年9 月14日衛部醫字第1061666986號書函及衛生福利部106 年12月13日衛部醫字第1061669273號書函可資參照。

5、依據上揭法務部函示及判決之意旨可知,縱使各該行政法規並未明文就傳播廣電業者訂立專門罰則,倘其與委託刊播業者係居於共同合作之地位,故意共同違反行政法上義務者,仍得據各該行政法規之規範,依行政罰法第14條第

1 項之規定,就各自情節輕重,分別處罰之。再者,衛生福利部業已於多次函轉有關傳播媒體業者協助非醫療機構刊播醫療廣告等違規案件時,告諸被告得以行政罰法第14條第1 項之規定裁處傳播媒體。

6、就本案被告係以原告與翎頤公司居於共同合作之關係,故意共同違反醫療法第84條之規定,具有主觀上之故意,客觀上亦具備行為之分工以及事後行為分擔,依行政罰法第14條第1 項之規定,裁罰原告5 萬元之罰鍰,此與醫療法第84條之規範主體是否包含「媒體業者」並無必然之關係,蓋縱未針對傳播媒體業者訂立專門罰則,亦無礙於符合行政罰法第14條第1 項之要件時,分別處罰之,並不以「醫療法第84條之規範主體須包括傳播媒體在內」為前提。

(三)退萬步言,縱針對原告所主張之「傳播媒體業者並非醫療法第84條之規範主體」一節為答辯(此為假設立場,惟被告認本案根本無庸討論此節),亦應認醫療法第84條乃任何人均應遵守之規定,其規範主體並無排除傳播媒體之理,蓋其傳播力無遠弗屆,對於社會具有廣大而深遠之影響,倘其與非醫療機構居於共同合作之關係,對醫療法欲保障之公共利益所造成之危害將倍數擴大,基於保障人民生命、身體及健康免受危害,傳播媒體自應受醫療法第84條之規範,無庸贅言:

1、醫療法第84條之規範主體包含傳播媒體並不致影響言論自由與阻礙傳播資訊之傳布:

⑴按釋字364 號解釋理由書:「惟廣播電視無遠弗屆,對於

社會具有廣大而深遠之影響。故享有傳播之自由者,應基於自律觀念善盡其社會責任,不得有濫用自由情事。其有藉傳播媒體妨害善良風俗、破壞社會安寧、危害國家利益或侵害他人權利等情形者,國家自得依法予以限制。」,足見大法官雖肯認以廣播電視作為表達言論之方式受憲法第11條言論自由所保障,惟此並非毫無界限,尚認因享有傳播之自由者所具有之傳播力量甚大,更應基於其自律觀念以善盡社會責任,不得濫用該自由,且國家得依法予以限制。是以,雖原告享有作為廣播電視業者之言論自由,仍應受國家就公益考量下所依法予以之限制。

⑵次按釋字第414 號解釋理由書:「其中非關公意形成、真

理發現或信仰表達之商業言論,尚不能與其他言論自由之保障等量齊觀。藥物廣告之商業言論,因與國民健康有重大關係,基於公共利益之維護,自應受較嚴格之規範。…其規定藥商刊播藥物廣告前應申請衛生主管機關核准,係為專一事權,使其就藥物之功能、廣告之內容、及對市場之影響等情事,依一定程序為專業客觀之審查,為增進公共利益所必要,與憲法第十一條保障人民言論自由及第十五條保障人民生存權、工作權及財產權之意旨尚屬相符。」之意旨,針對與國民健康有重大關係之商業廣告,基於公共利益之維護,自應受較嚴格之規範。另揆諸醫療法第

1 條之規定揭示醫療法之立法目的為促進醫療事業之健全發展,合理分布醫療資源,提高醫療品質,保障病人權益,增進國民健康。按醫療行為與人民之生命、健康關係重大,為避免欠缺醫療專業知識之民眾誤信錯誤醫療消息,或者因而嘗試療效不明確之醫療方法,致造成其生命、健康遭受危害,依前揭釋字第414 號解釋理由書意旨,自應受較為嚴格之規範。原告以釋字第744 號解釋作為其為非醫療機構者刊登醫療廣告應受言論自由保障之論據,係忽略釋字第744 號解釋乃針對「化妝品類廣告」,與醫療法第84條為「醫療廣告」乃屬二事,不可不辨。

⑶末按「惟醫療廣告必由專業的醫師或醫療機構所出具,一

般消費者必然比其他商業性廣告較為信任其真實性,並透過避免誇大療效及聳動用語之醫療廣告之管制,才能使醫療院所適度藉由廣告宣傳醫療業務,使醫療業務價格透明化、業務施作流程公開化,進而使一般民眾方便取得醫療新知、深入瞭解醫療業務實務... 則其所刊登系爭醫療廣告,顯然會讓一般民眾誤解醫療資訊來源是由原告所出具,然而原告非專業醫療機構,無法確保及要求系爭醫療廣告之真實性及對民眾的影響,本件被告基於醫療廣告真實性保障之管制而對原告裁罰,並不致影響言論自由與阻礙傳播資訊之傳布。」,臺灣臺北地方法院106 年度簡字第113號行政訴訟判決可資參照。

⑷綜上,醫療法第84條之規範主體自應包含傳播媒體在內,

不但就公益之保障有其必要性,亦不致影響言論自由與傳播資訊之流通。

2、醫療法第84條之規範主體自應包含傳播媒體,方符規範體系與立法精神:

⑴按「依醫療法第84條文義,僅要非醫療機構,即不得為醫

療廣告,適用對象並未限於傳播媒體以外之『非醫療機構』,解釋上自無排除傳播媒體之理。復該條立法目的係要保障人民生命、身體、健康之危害,而須普遍禁止醫療機構以外之『任何人』刊登招徠醫療服務廣告資訊,是傳播媒體自應納入該條保障目的範圍所應禁止者,否則保障範圍即有缺漏,保障目的難以達成。. . . 。」,臺灣臺北地方法院105 年度簡字第394 號行政訴訟判決可資參照。

⑵據上開判決之意旨,醫療法第84條係針對醫療機構以外之

「任何人」為規範,蓋上揭規定之立法目的乃在避免未具醫療專業知識之民眾誤信錯誤之醫療資訊,或因而進行療效不明之治療,以致對其生命、身體及健康上之危害,故限定應由專業之醫療機構進行有關醫療相關資訊之廣告傳播,始與醫療法欲保障病人權益並增進國民健康之旨趣相符。

⑶因此,醫療法第84條之規範主體自無排除傳播媒體之理,

方能達成醫療法所保障之公共利益,此亦為前揭臺灣臺北地方法院105 年度簡字第394 號行政訴訟判決、臺灣臺北地方法院106 年度簡字第112 號行政訴訟判決及臺灣臺北地方法院106 年度簡字第113 號行政訴訟判決所採,應屬有據。

⑷再者,原告所援引臺灣臺北地方法院101 年度簡字第8 號

之行政訴訟判決,業經臺北高等行政法院102 年度簡上字第6 號行政訴訟判決廢棄,應屬無效判決;另原告所援引改制前行政院衛生署84年10月11日衛署醫字第84054044號函,業經前揭臺灣臺北地方法院105 年度簡字第394 號行政訴訟判決、臺灣臺北地方法院106 年度簡字第112 號行政訴訟判決及臺灣臺北地方法院106 年度簡字第113 號行政訴訟判決等諸多判決宣示該函示有違醫療法第84條之文義及目的而創設法律所無之限制,屬違法而應不予適用。

3、職是之故,應認醫療法第84條乃任何人均應遵守之規定,其規範主體並無排除傳播媒體之理,蓋其傳播力對於社會具有莫大之影響,倘其與其他非醫療機構居於共同合作之關係,對醫療法欲保障之公共利益所造成之危害將更形嚴峻,基於保障人民生命、身體及健康免受危害,傳播媒體自應受醫療法第84條之規範,無庸贅言。

4、況,縱認醫療法第84條不包含傳播媒體在內(此為假設立場),基於原告係故意共同與翎頤公司(非醫療機構)違反行政法上義務,被告仍得依法分別處罰,已如前述。

(四)結論:綜上所述,本件原告主張之各節顯係誤解法規規範體系與旨趣,忽略本件之核心爭點,委無可採,更遑論其聲明之合理性,是原告之訴並無理由,敬請依法駁回原告之訴。

(五)被告並聲明:

1、原告之訴駁回。

2、訴訟費用由原告負擔。

四、緣高雄市政府衛生局查獲非醫療機構之翎頤公司委託同非醫療機構之原告,於106 年7 月15日22時34分至42分、7 月16日15時至15時20分在原告所屬有線電視頻道(東森購物3 臺)刊播「凡爾賽光皮秒瞬效無瑕拉皮專案」醫療廣告,內容述及「……凡爾賽專業醫美……保證專科醫師操作……買:

2 次光皮秒雷射……再送:300 條音波拉皮……」等涉及暗示或影射醫療業務詞句,該局認翎頤公司已違反醫療法第84條規定,爰依同法第104 條之規定,以106 年9 月29日高市衛醫字第10637306700 號行政裁處書予以予裁處罰鍰10萬元,並將上開情事函知被告所屬衛生局等情,業為原告所不爭執,且有高雄市政府衛生局106 年9 月29日高市衛醫字第10637306701 號函影本1 份、廣告擷取畫面2 幀、商品寄售契約書暨附約影本1 份、股份有限公司登記表影本1 份、高雄市政府衛生局106 年9 月29日高市衛醫字第10637306700 號行政裁處書影本1 份(見原處分卷第1 頁、第2 頁、第6 頁、第11頁、第16頁至第30頁、第35頁至第38頁、第40頁、第41頁)附卷可稽,是此等事實自堪認定;則二造之爭點厥係:(一)原處分以原告與翎頤公司故意共同實施違反行政法上義務之行為(違反醫療法第84條)而予以裁罰,是否適法?(二)原告以醫療法第84條所規範之主體不包括傳播媒體而指摘原處分之合法性,是否足採?

五、本院之判斷:

(一)按「為促進醫療事業之健全發展,合理分布醫療資源,提高醫療品質,保障病人權益,增進國民健康,特制定本法。本法未規定者,適用其他法律規定。」、「本法所稱醫療機構,係指供醫師執行醫療業務之機構。」、「本法所稱醫療廣告,係指利用傳播媒體或其他方法,宣傳醫療業務,以達招徠患者醫療為目的之行為。」、「非醫療機構,不得為醫療廣告。」、「廣告內容暗示或影射醫療業務者,視為醫療廣告。」、「違反第八十四條規定為醫療廣告者,處新臺幣五萬元以上二十五萬元以下罰鍰。」,醫療法第1 條、第2 條、第9 條、第84條、第87條第1 項、第104 條分別定有明文,而衛生福利部(前行政院衛生署)100 年3 月2 日衛署醫字第1000260800號函釋:「…三、按醫療法第87條規定,廣告內容暗示或影射醫療業務者,視為醫療廣告。所稱『暗示』、『影射』」,係指以某種刺激或假借某種名義,誘導、眩惑民眾達到招徠醫療業務目的而言。因此,廣告內容雖未明示『醫療業務』,惟綜觀其文字、方式、用語已具招徠他人醫療之效果者,則視為醫療廣告…。」,經核上開函釋乃前行政院衛生署本於醫療衛生中央主管機關之地位,就醫療法有關醫療行為、醫療廣告及視為醫療廣告之範圍,予以具體之闡釋,作為下級機關認定醫療廣告之依據,並未逾越醫療法之立法目的,被告自可於本件予以援用;次按「法人、設有代表人或管理人之非法人團體、中央或地方機關或其他組織違反行政法上義務者,其代表人、管理人、其他有代表權之人或實際行為之職員、受僱人或從業人員之故意、過失,推定為該等組織之故意、過失。」、「故意共同實施違反行政法上義務之行為者,依其行為情節之輕重,分別處罰之。」,行政罰法第7 條第2 項、第14條第1 項亦有明定,而所謂「故意共同實施」,乃指違反行政法上義務構成要件之行為係由二以上行為人故意共同完成者而言。縱然將各個行為人所為之行為單獨依法認定,未必可滿足違反行政法上義務行為之構成要件(例如:某甲完成一部分要件,某乙完成另一部分要件,但將某甲與某乙所為合併觀察,則完成全部要件),但因其係出於故意,主觀上有互相利用他方行為作為己用之意,因而各該故意行為人構成「共同違法」,均應依各該法律或自治條例處罰。

(二)經查:

1、緣高雄市政府衛生局查獲非醫療機構之翎頤公司委託同非醫療機構之原告,於前揭時間在原告所屬有線電視頻道(東森購物3 臺)刊播「凡爾賽光皮秒瞬效無瑕拉皮專案」醫療廣告,內容述及「……凡爾賽專業醫美……保證專科醫師操作……買:2 次光皮秒雷射……再送:300 條音波拉皮……」等涉及暗示或影射醫療業務詞句,業如前述,是被告據之並依翎頤公司與原告所簽訂之商品寄售契約書(含附約),而認翎頤公司與原告共同實施違反醫療法第84條之違法事實,爰依醫療法第104 條及行政罰法第14條第1 項、第18條第1 項等規定,以原處分裁處原告罰鍰5萬元(法定最罰鍰金額),揆諸前開規定、說明及以下論述,依法洵屬有據。

2、雖原告執前揭情詞而為主張;惟查:⑴原告與翎頤公司於106 年7 月3 日簽訂商品寄售契約,載

明:「甲方(即翎頤公司)為商品供應商,乙方(即原告)為經營虛擬通路業者,經雙方協議,由甲方提供商品或服務,委託乙方於電視及其他媒體或通路代為行銷,並訂定本契約……」、「第一條、合作主旨:甲、乙雙方同意,由甲方負責商品、服務及相關宣傳素材(包括但不限於甲方公司名稱、商品名稱、商品標示及商標等)之提供與授權,乙方負責製作相關之節目及(或)廣告,經由包括但不限於電視、網路、型錄、書刊、手機、報紙、廣播及DM等媒體通路,為公開播送、傳輸及(或)刊載,以行銷甲方所提供之商品或服務。」、「第三條、合作通路及行銷。四、甲方應提供乙方『標的商品』相關之廣宣素材及相關資料,包括但不限於『標的商品』相片、電子圖檔、商品內容說明書、商品標示及組成材料、經過公私立機關或單位認證/ 檢驗之資料及電子檔案,俾乙方依據『標的商品』屬性製作相關行銷素材(包括但不限於電視、廣播及網路媒體播送之節目、廣告影帶或影音檔或錄音帶,或於平面媒體使用之廣告或DM等)。」、「第五條、交貨方式及庫存:一、...甲方應依線上交易附約記載之供貨量範圍內,於乙方指定之到貨日前備妥『標的商品』送至乙方指定之處所或客戶指定之處所。...。二、甲方應依乙方於出貨單上所載明之配送方式配送,若有違反視為甲方未為送達。四、甲方將『標的商品』交付乙方或客戶簽認點收時,相關簽收單據正本應予留存以備乙方查詢或主管機關調查。...。」、「第八條、結帳:一、甲、乙雙方之結帳方式採實銷實付。二、甲、乙雙方同意依客戶訂購該標的商品係採電話訂購或網站訂購所成立之訂單區分乙方應給付款項之期限:(一)電視通路:甲方應於每月五日檢付上個月份乙方或客戶簽認之送貨單、發票及相關單據請款,經乙方核對無誤後,乙方應自請款日起算次三月之一日將貨款匯入甲方指定銀行開立之帳戶。(二)純網路通路:甲方應於請款日檢附上個月份依『線上交易附約』所產生之統計資料及乙方或客戶簽認之送貨單、發票及相關單據向乙方請款,經乙方核對無誤後並扣除客戶於上上個月份訂購之『標的商品』而於上個月退貨之金額後,乙方應自請款月份之次月一日將貨款匯入甲方指定銀行開立之帳戶。」、「第十三條、特別約定:二、凡『標的商品』係網站訂購成立之訂單,除應依本契約規定履行外,甲方同意給付『銷售獎勵金』及『行銷贊助費』予乙方,相關約定詳如附約。」,而該契約之附約「銷售獎勵金」及「行銷贊助費」第1 點銷售獎勵金:「凡『標的商品』係網站訂購成立之訂單,甲方同意每月依本契約書第8 條第2 項第2 款結算之金額(含稅)固定提撥3%之銷售獎勵金予乙方。」、第2 點行銷贊助費:「乙方將不定期舉辦行銷活動,故甲方同意客戶就『標的商品』係採網站訂購且於當年度1 月、5 月、6 月、11月及12月份所成立之訂單,甲方同意該月份依本契約書第8 條第2 項第2款結算之金額(含稅)固定提撥2%之行銷贊助費予乙方。

」,此有前揭商品寄售契約暨附約足憑;據之,足認原告與翎頤公司間就本件醫療廣告,係由翎頤公司提供產品及素材,供原告製作廣告行銷,並由原告統籌物流,並分配銷售收入予翎頤公司,堪認原告與系爭醫療廣告委託者即翎頤公司間係居於共同合作之關係,而非僅單純受託刊播系爭醫療廣告以賺取廣告收益,則原告非醫療業者而與同非醫療業者之翎頤公司共同合作,由原告負責刊播系爭醫療廣告以行銷,招徠不特定人前來購買接受醫療行為無疑;再者,原告自承為全臺規模首屈一指之電視購物頻道(見本院卷第28頁),則以其經營規模而言,衡情對何為醫療廣告之認識應屬熟稔,是其就是否違反醫療法第84條之廣告自非不能於事前透過翎頤公司提供產品及素材而製作廣告行銷之過程中予以分辨;況且,原告就相同情況之違規事實,業經臺北市政府衛生局105 年7 月22日北市衛醫護字第10538087201 號裁處書裁處罰鍰5 萬元(經訴願機關臺北市政府105 年10月24日府訴三字第10509146300 號訴願決定予以駁回,復經臺灣臺北地方法院於106 年8 月22日以105 年度簡字第394 號駁回原告之訴確定。)、臺北市政府衛生局105 年11月11日北市衛醫護字第00000000

000 號裁處書裁處罰鍰5 萬元(經訴願機關臺北市政府10

6 年2 月23日府訴三字第10600037000 號訴願決定予以駁回,復經臺灣臺北地方法院於106 年9 月8 日以106 年度簡字第112 號駁回原告之訴確定。)、臺北市政府衛生局

105 年11月16日北市衛醫護字第10542392101 號裁處書裁處罰鍰5 萬元(經訴願機關臺北市政府106 年2 月23日府訴三字第10600037100 號訴願決定予以駁回,復經臺灣臺北地方法院於107 年1 月23日以106 年度簡字第113 號駁回原告之訴。),此觀上開行政訴訟判決查詢列印資料(見本院卷第137 頁至第171 頁)可明,則原告經臺北市政府衛生局分別於105 年7 月22日、105 年11月11日、105年11月16日以違反醫療法第84條之規定而依同法第104 之規定予以裁罰時,則當應知悉主管機關就此事件類型之法律上觀點為何,而原告亦可因之而對類此之廣告內容特予注意,是其所稱:「自無可能也無義務對合作廠商及上檔之商品適法性逐一查,僅能於不違反廣播電視法等廣電三法下,盡量為原告能力所及之審查」云云,自非可採;另原告與翎頤公司所簽訂之「商品寄售契約書」第十二條、違約處理:三固載明:「乙方或與其簽約之系統台播送或刊登『標的商品』廣告,因該廣告內容宣稱療效、誇大、廣告不實或與主管機關核定內容不符而違反法令(包括但不限於消費者保護法、公平交易法、化粧品衛生管理條例、食品衛生管理法等)之規定,概由甲方自負法律責任,如致乙方(即原告)或與其簽約之系統臺直接或間接受主管機關處分、罰鍰者,乙方得逕自應付甲方款項中扣抵,如有不足,甲方應於乙方通知後三日內繳付該罰鍰金額。」,然此係原告與翎頤公司間之私法契約自不生得以排除行政法上義務之效力,至於原告因本件違規事實所受之罰鍰處分,得否因該契約之約定而得向翎頤公司求償,核與認定原告是否違法要屬二事,故原告與翎頤公司就本件違反醫療法第84條之違規事實,乃係居於合作關係,主觀上出於互相利用他方行為作為己用之意,而故意共同實施違反醫療法第84條之違規事實,則原處分援引行政罰法第14條第1 項、第104 條等規定而予以裁罰,自屬適法。

⑵醫療法第84條既規定:「非醫療機構,不得為醫療廣告。

」,足見其已明揭為醫療廣告者之資格限制條件,乃任何人均應遵守之強制規定,而該條適用對象並未限於傳播媒體以外之「非醫療機構」,解釋上自無排除傳播媒體之理。且參諸該條立法目的係要避免人民生命、身體、健康之危害,而禁止醫療機構以外之任何人刊登招徠醫療服務廣告資訊,是傳播媒體亦應受醫療法第84條之規範甚明。至於原告雖以醫療法第9 條(即「本法所稱醫療廣告,係指利用傳播媒體或其他方法,宣傳醫療業務,以達招徠患者醫療為目的之行為。」)、第85條第2 項(即「利用廣播、電視之醫療廣告,在前項內容範圍內,得以口語化方式為之。但應先經所在地直轄市或縣( 市) 主管機關核准。

」)等規定、行政院衛生署84年10月11日衛署醫字第84054044號函、臺灣臺北地方法院101 年度簡字第8 號、106年度簡字第111 號行政訴訟判決、司法院釋字第364 號、第744 號解釋文及解釋理由書而為其主張之依據;然查:

①依醫療法規定之體系觀之,第9 條、第85條第2 項僅係

分別就「醫療廣告」之定義及「利用廣播、電視之醫療廣告,得以口語化方式為之之範圍及核准程序」,尚與醫療法第84條之規範主體為何無涉;再者,就「媒體傳播業」者與所為醫療廣告之關係予以分析,可有三種類型,即「單純受託刊播廣告」、「與委託廣告者有合作關係」及「自行兼營銷售商品、服務而刊播廣告」,而衡諸現今事業多角化商業模式經營已屬常態,實際上經營傳播媒體者兼銷售商品、服務或與他事業合作之情形也所在多有,自應依個案事實審酌該傳播媒體為醫療廣告行為之情形加以認定,且若傳播媒體業者參與銷售醫療產品或服務而使用其所屬傳播工具宣傳,不但經營上已居於較其他業者優勢之地位,又可不受醫療法第84條規範,豈謂能得法(事)理之平?故就醫療法第84條,當無於解釋論上即予排除傳播媒體之適用,而凌駕立法者創設法律漏洞。

②行政院衛生署84年10月11日衛署醫字第84054044號函係

屬行政機關就某個案事實所為之解釋,核與本院上開論述不符,本院為司法審查時本不受該行政規則拘束;況且,由該函釋內容以觀,亦應限於單純受託刊播廣告之傳播媒體,若屬「與委託廣告者有合作關係」及「自行兼營銷售商品、服務」者,尚非該函釋所及。

③微論臺灣臺北地方法院101 年度簡字第8 號、106 年度

簡字第111 號行政訴訟判決之性質均非屬判例,自不具實質上拘束力,則基於「依據法律獨立審判」(參照憲法第80條)之規定,本院本不受其拘束;況且,臺灣臺北地方法院101 年度簡字第8 號,業經臺北高等行政法院以102 年度簡上字第6 號判決予以廢棄,另細繹臺灣臺北地方法院106 年度簡字第111 號行政訴訟判決之判決理由,其係以「單純受託刊播廣告」之傳播媒體,並非醫療法第84條之規對象,且認該傳播媒體與委託刊播廣告者無「故意」共同實施違反醫療法第84條之違規行為(因其行為時係在臺北市政府衛生局105 年11月11日北市衛醫護字第10539052101 號裁處書裁處罰鍰5 萬元之前)而撤銷該訴願決定及所為處分,是於「與委託廣告者有合作關係」時,就「故意」之責任條件之認定(本件行為時係在臺北市政府衛生局分別於105 年7 月22日、105 年11月11日、105 年11月16日以違反醫療法第84條之規定而依同法第104 之規定予以裁罰之後),二者之立論基礎已屬有間,其認定結果當非仍屬同一。④按管制醫療廣告與管制藥品廣告相同,雖均有可能侵害

人民言論自由,且因醫療廣告具有工作權之屬性,故加以管制亦可能侵害該工作權,且依司法院釋字第364 號解釋所稱「人民平等接近使用傳播媒體之權利」,係直接確保傳播媒體之表現自由,間接亦在保障人民資訊取得自由,是以醫療廣告雖係商業性言論之一種,而為醫療機構用以宣傳醫療業務,獲致醫療利益之目的,惟其一併可迅速提供國人正確而充分之醫療資訊,使民眾得以獲取最新、最有效、最妥當之醫療機會,並可普遍提昇國人之醫療常識;惟醫療廣告必須由專業的醫師或醫療機構所出具,一般消費者必然比其他商業性廣告較為信任其真實性,並透過避免誇大療效及聳動用語之醫療廣告之管制,才能使醫療院所適度藉由廣告宣傳醫療業務,使醫療業務價格透明化、業務施作流程公開化,進而使一般民眾方便取得醫療新知、深入瞭解醫療業務實務。本件原告為非醫療機構,其與同非醫療業者之翎頤公司間共同合作,由原告負責刊播系爭醫療廣告以行銷,招徠不特定人前來購買接受醫療行為,原告與翎頤公司係故意共同實施違反行政法上義務為醫療廣告行為,已如前述,而原告非專業醫療機構,無法確保及要求系爭醫療廣告之真實性及對民眾的影響,本件被告基於醫療廣告真實性保障之管制而對原告裁罰,並不致影響言論自由與阻礙傳播資訊之傳布,是原告援引司法院釋字第364 號、第744 號解釋文及解釋理由書而為其主張之依據,亦非可採。

六、綜上所述,被告認原告前開所為係與翎頤公司故意共同實施違反行政法上義務之行為(違反醫療法第84條),爰依行政罰法第14條第1 項、第18條第1 項及醫療法第104 條等規定,以原處分裁處原告罰鍰5 萬元(法定最低罰鍰金額),其認事用法,均核無違誤,訴願決定遞予維持,亦無不合,原告訴請撤銷,為無理由,應予駁回。

七、本件判決基礎已臻明確,兩造其餘之攻擊防禦方法及訴訟資料經本院斟酌後,核與判決結果不生影響,故無一一論述之必要,併予敘明。

八、據上論結,本件原告之訴為無理由,依行政訴訟法第236 條、第98條第1 項前段,判決如主文。

中 華 民 國 107 年 5 月 24 日

行政訴訟庭 法 官 陳鴻清上為正本係照原本作成。

如不服本判決,應於判決送達後20日內,向本院提出上訴狀並表明上訴理由(原判決所違背之法令及其具體內容或依訴訟資料可認為原判決有違背法令之具體事實),其未載明上訴理由者,應於提出上訴後20日內向本院補提理由書(上訴狀及上訴理由書均須按他造人數附繕本,如未按期補提上訴理由書,則逕予駁回上訴),並繳納上訴費新臺幣3,000 元。

書記官 彭姿靜中 華 民 國 107 年 5 月 24 日

裁判案由:醫療法
裁判日期:2018-05-24